Осуществление и оформление наследственных прав – Глава 69. Осуществление и охрана наследственных прав § 1. Осуществление наследственных прав

2.8.3. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав

Перечень всех учебных материалов

Государство и право
Демография
История
Международные отношения
Педагогика
Политические науки
Психология
Религиоведение
Социология

2.8.3. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав

  Право на принятие наследства может быть осуществлено как путем прямого волеизъявления (например, подачей наследником заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства о принятии наследства), так и конклюдентными действиями, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство (например, путем вступления наследника во владение или управление наследственным имуществом).
  Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество, в чем бы таковое не выражалось и где бы ни находилось.
  Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается.
  Акт принятия наследства носит бесповоротный характер.

  Для принятия наследником наследства в законе установлен шестимесячный срок, который исчисляется с момента открытия наследства. Если наследник в указанный срок наследство не примет, то он право на принятие наследства утрачивает.
  В силу ст. 1165 ГК РФ раздел наследства производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с их долями. При недостижении соглашения раздел наследственного имущества производится судом. При этом применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность.
  При разделе наследства следует учитывать, что наследственные доли наследников по закону являются равными, кроме случаев, предусмотренных в законе; предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем не менее года, в счет наследственной доли; при определении судьбы тех или иных предметов, входящих в состав наследства, следует учитывать не только их стоимость, но и целевое назначение, относятся ли они к делимым или неделимым и т.д.
  Если умер один из супругов, то наследство открывается лишь на долю умершего супруга в общей совместной собственности и на его личное имущество.
  В силу ст. 1163 ГК РФ наследники, призванные к наследованию, могут просить нотариальную контору по месту открытия наследства выдать свидетельство о праве на наследство.
  Свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или каждому в отдельности, в зависимости от их желания.
  Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
  За выдачу свидетельств о праве на наследство, в соответствии с законом РФ “О государственной пошлине”, взимается пошлина, размер которой зависит от того, призываются ли к наследованию наследники первой очереди или другие наследники, находится ли наследственное имущество за границей и от других обстоятельств.
  Предусмотрен широкий перечень льгот по уплате государственной пошлины. Так, граждане освобождаются от уплаты государственной пошлины в следующих случаях: за выдачу свидетельства о праве на наследство жилого дома, квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в том же доме (той же квартире) после его смерти; за выдачу свидетельства о праве на наследство имущества лиц, погибших при выполнении государственного или общественного долга, имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям; вкладов в банках; страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования; сумм оплаты труда и сумм авторского вознаграждения по законодательству об интеллектуальной собственности.
  Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также наследники, признанные недееспособными, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях, независимо от вида наследственного имущества. С 1 .01.2006 г. отменен налог на наследственное имущество.
  Нотариус по месту открытия наследства принимает меры по охране наследства, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей или кредиторов наследодателя. Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или иным лицам (исполнителю завещания, хранителю имущества, опекуну). Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято - до истечения срока, установленного для принятия наследства.
  Наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом до явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство.
  Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Ответственность каждого из наследников по обязательствам наследодателя является долевой.

txtb.ru

§ 2. Оформление наследственных прав

Общие положения. Наследственная масса неоднородна. В ее состав могут входить предметы домашней обстановки и обихода, с одной стороны, и принадлежавшие наследодателю земельные уча­стки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяй­ственных обществах и товариществах, банковские вклады, средст­ва транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиква­риат — с другой. Имеет значение и пространственная связь наследника с открывшимся наследством: одно дело, когда наслед­ник проживал с наследодателем в одной квартире, и совсем дру­гое, когда он находится за тридевять земель и не имеет возможно­сти непосредственно вступить во владение наследственным иму­ществом. Да и само наследство может находиться в самых разных местах, причем не только в Российской Федерации, но и за ее пределами.

Словом, в очень многих случаях для осуществления наследст­венных прав принятие наследства недостаточно, необходимо так­же и оформление указанных прав. Без их оформления, если эти права представляют значительную имущественную и иную цен­ность, наследник не только не чувствует себя уверенно, но и не­редко оказывается в подвешенном состоянии.

Оформление наследственных прав призвано не только к тому, чтобы укрепить положение наследника, обеспечить ему возмож­ность в пределах, установленных законом, быть продолжением юридической личности самого наследодателя. Оно преследует так­же фискальные и коммерческие цели (взимание пошлин и нало­гов, возмещение расходов по охране наследства и управлению им, выплата вознаграждения доверительному управляющему и т. д.).

Наконец, оформление наследственных прав необходимо в ин­тересах кредиторов и должников наследодателя, которым важно знать, к кому перешло наследство, к кому следует обращаться как для осуществления прав, так и для исполнения обязанностей.

Итак, во многих случаях без правоустанавливающего докумен­та, подтверждающего приобретение наследником права на наслед­ство, обойтись невозможно. Таким документом является свиде­тельство о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство. Дабы придать принятию наследства необходимую логическую и правовую завершенность, ст. 1162 ГК предусматривает выдачу наследнику по его заявлению свидетельства о праве на наследство. Свидетельство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом (см. п. 7 ст. 1125 ГК). Обратим внимание на само название свидетельства — свидетельство о праве на наследст­во. Оно не случайно и ориентирует на то, что право на наследство у наследника, который принял наследство, возникает независимо от того, получил ли он соответствующее свидетельство или нет. Наследник может получить свидетельство, а может и не получить его. И в этом смысле свидетельству о праве на наследство, в отли­чие от патента на изобретение или промышленный образец, сви­детельства на полезную модель или на товарный знак, не придает­ся конститутивного правообразующего значения. В то же время значение свидетельства о праве на наследство трудно переоценить. В ряде случаев без него просто-напросто нельзя обойтись. Так, ес­ли унаследованы акции, то без представления свидетельства не бу­дут внесены изменения в реестр акционеров — акции не будут за­регистрированы за наследником, они по-прежнему будут значить­ся за умершим акционером. Представление свидетельства необходимо и для того, чтобы за наследником была зарегистриро­вана недвижимость. А это, в свою очередь, требуется для того, чтобы наследнику как собственнику недвижимости был присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), что необ­ходимо для начисления налогов. А без постановки недвижимости на налоговый учет наследник не сможет ею распорядиться. Без представления свидетельства о праве на наследство наследник не сможет зарегистрировать на свое имя унаследованное им автомототранспортное средство, пройти техосмотр и опять же распоря­диться им — автомобилем, независимо от марки, тяжелым мото­циклом с коляской и т. д. Словом, во многих случаях наследник и шагу не может ступить без свидетельства о праве на наследство.

Подчеркнем, однако, еще раз: получение свидетельства о пра­ве на наследство — это право, но не обязанность наследника. Ни­кто не может неволить его это свидетельство получить.

По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности. Оно может быть выдано на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. Эти части могут выражаться либо ука­занием на какое-то конкретное имущество, унаследованное на­следником (например, на расположенную по конкретному адресу приватизированную квартиру), либо в виде доли в праве на на­следственное имущество (например, в виде ½,⅓).

В законе предусмотрено, что в таком же порядке выдается сви­детельство и при переходе к Российской Федерации в порядке на­следования выморочного имущества (ст. 1151 ГК). Необходимо, однако, учитывать, что в указанных случаях получение свидетель­ства о праве на наследство является обязанностью соответствую­щих государственных органов, представляющих федеральную каз­ну.

Акту принятия наследства придается универсальное значение. Он распространяется на все наследственное имущество, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем, принимая наследство, наследник о наличии того или иного имущества мо­жет даже не подозревать. Может случиться, что свидетельство о праве на наследство охватывает далеко не все имущество, на ко­торое открылось наследство. В случае выявления такого имущест­ва выдается, но опять-таки по желанию наследников, дополни­тельное свидетельство о праве на наследство. Например, выдача такого свидетельства может быть необходима, когда наследство открывается на имущество, находящееся за границей.

Поскольку срок для принятия наследства, установленный в за­коне, составляет шесть месяцев со дня открытия наследства, то и свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время, но лишь по истечении шести месяцев со дня от­крытия наследства, кроме случаев, предусмотренных ГК. И это понятно, ибо лишь к моменту истечения указанного срока нота­риус, по общему правилу, располагает сведениями о том, принял ли наследство кто-либо из наследников кроме наследника, обра­тившегося за выдачей свидетельства, не возникают ли между на­следниками споры о том, кто из них призван к наследованию и как наследственное имущество должно быть разделено, не оспа­ривают ли наследники действительность совершенного завещания и т. п. Все это может оказать самое непосредственное влияние на дальнейший ход производства по делу о наследовании, в том чис­ле и на действия нотариуса.

После же того, когда указанный шестимесячный срок истек, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в лю­бое время, если нет каких-либо предусмотренных в законе обстоя­тельств, препятствующих его выдаче.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства при нали­чии достоверных данных о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на на­следство или его часть, нет. Это положение может применяться при наследовании как по закону, так и по завещанию.

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавлива­ется по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Если ребенок, зачатый при жизни на­следодателя, после открытия наследства не родился живым, то ос­нования для приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство отпадают. Если же после приостановления выдачи свидетельства ребенок родился живым, то выдача свидетельства о праве на наследство производится с учетом прав и интересов ро­дившегося наследника (см. ст. 1116 и 1166 ГК).

Если наследник принял наследство одним из указанных в за­коне способов, но нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с от­казом, рассматриваются судом в порядке особого производства. В случае, когда наследник принял наследство и представил нота­риусу требуемые документы, но в выдаче свидетельства ему отка­зано, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается судом по правилам главы 37 ГПК. Если же у на­следника, принявшего наследство, отсутствуют документы, необ­ходимые для получения свидетельства, и нет возможности полу­чить их иным путем, заявление наследника об установлении факта принятия наследства рассматривается судом по правилам главы 28 ГПК.

В тех случаях, когда при оспаривании отказа нотариуса в выда­че свидетельства либо при рассмотрении заявления об установле­нии факта принятия наследства возникает спор о праве граждан­ском (например, о действительности завещания или о том, имеет ли наследник право наследовать), суд оставляет заявление без рас­смотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они вправе в порядке искового производства на общих основаниях предъ­явить иск (см. п. 3 ст. 263, п. 3 ст. 310 ГПК; гл. 27, 28, 37 ГПК; пп. 5, 6, 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 ап­реля 1991 г.; п. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов, имею­щих юридическое значение» от 21 июня 1985 г. № 91.

За выдачу свидетельств о праве на наследство взимается по­шлина, размер которой зависит от того, призываются ли к насле­дованию наследники по закону первой очереди или другие на­следники, находится ли наследственное имущество за границей, и от других обстоятельств.

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также наследники, признанные недееспособными, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получе­нии свидетельства о праве на наследство во всех случаях независи­мо от вида наследственного имущества.

Государственная пошлина не взимается с финансовых и нало­говых органов за выдачу им свидетельства о праве Российской Фе­дерации на наследство.

Руководствуясь ст. 50 Основ законодательства РФ о нотариа­те министр юстиции РФ приказом от 10 апреля 2002 г. № 99 ут­вердил формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах. В общей сложности ут­верждено 72 формы нотариальных действий, нотариальных свиде­тельств и удостоверительных надписей, из них 10 форм свидетель­ств о праве на наследство по закону (№ 3-10, 12, 13), 2 формы свидетельств о праве на наследство по завещанию (№ 11, 14), 6 форм удостоверительных надписей на завещании (№ 23-28), фор­ма удостоверительной надписи на дубликате свидетельства о праве на наследство (№ 65), форма надписи на конверте с закрытым за­вещанием (№ 67), форма свидетельства о принятии закрытого за­вещания (№ 68), форма протокола вскрытия и оглашения закры­того завещания (№ 69), форма постановления об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство (№ 70), форма свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания (№ 71), форма постановления о возмещении расходов на похороны наследодателя (№ 72)2.

studfiles.net

Осуществление наследственных прав

Поиск Лекций

Приобретение наследства. Для приобретения наследства на­следник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключа­лось и где бы оно ни находилось. Принятие наследства является односторонней сделкой.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в поряд­ке наследственной трансмиссии и в результате открытия наслед­ства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с ого­ворками (ст. 1152 ГК РФ).

Способы принятия наследства. Свое желание принять наслед­ство наследники должны выразить вовне посредством определен­ных допускаемых законом правовых действий:

— подача заявления наследником по месту открытия наслед­ства о принятии наследства (или о выдаче свидетельства о праве на наследство) нотариусу или другому должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). При передаче заявления по почте или через пред­ставителя подпись наследника на заявлении должна быть надле­жащим образом засвидетельствована;

— принятие наследства через представителя в случаях, когда в доверенности, выданной ему наследником, специально преду­смотрено полномочие на принятие наследства;

— фактические (конклюдентные) действия наследника, сви­детельствующие — пока не доказано иное — о принятии наслед­ства (вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного иму­щества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; совершение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получе­ние от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств — п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Срок принятия наследства. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу ре­шения суда об объявлении его умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Лица, для которых право наследования возникает только вслед­ствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесяч­ного срока со дня открытия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Таки­ми лицами могут быть:

— наследники каждой из последующих очередей — при не­принятии наследства наследниками предыдущих очередей;

— наследники по закону — при непринятии наследства на­следниками по завещанию;

— подназначенный наследник по завещанию — при неприня­тии наследства наследником по завещанию.

Принятие наследства по истечении установленного срока. По заявлению наследника, пропустившего срок, суд может восстано­вить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наслед­ства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

По признании наследника принявшим наследство суд опреде­ляет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наслед­ника на получение причитающейся ему доли наследства (п. 3 ст. 1155 ГК РФ).

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме и удостоверенных нотариусом на это всех остальных наследников, принявших наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

► Наследственная трансмиссия— это переход права на принятие наследства от наследника, призванного к наследованию, но умер­шего после открытия наследства, не успев его принять в установ­ленный срок, к его наследникам по закону (а если все имущество было завещано — к его наследникам по завещанию).

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

При наследственной трансмиссии:

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на об­щих основаниях, если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Право наследника принять часть наследства в качестве обяза­тельной доли (ст. 1149) не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).

Правила о переходе права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не применяются в тех случаях, когда:

— наследник, умерший после открытия наследства, был при­зван к наследованию как необходимый наследник, т.е. имел право принять часть наследства в качестве обязательной доли, хотя бы его собственные наследники по отношению к нему не были не­обходимыми наследниками;

— наследнику, который умер после открытия наследства, не успев его принять, в завещании наследодателя подназначен дру­гой наследник, который и призывается к наследованию

Ответственность наследников по долгам наследодателя. На­следники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследода­теля солидарно, в пределах стоимости перешедшего к каждому наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).


poisk-ru.ru

Глава 64. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав

§ 1. Осуществление наследственных прав

Принятие наследства. В момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение. Его юридическое содержание составляют право наследника, призванного к наследованию по закону или по завещанию, принять наследство или отказаться от него, и противостоящая этому праву обязанность всех и каждого воздерживаться от совершения каких-либо действий, препятствующих наследнику в осуществлении указанного права. Помимо этого, на лиц, уполномоченных на то законом или наследодателем, возлагается обязанность оказывать наследнику содействие в осуществлении его прав. Это могут быть должностные лица по месту жительства, работы, обучения, прохождения воинской службы, должностные лица органов социальной защиты, нотариусы, исполнители завещания и т. д. Правила о принятии наследства закреплены в ст. 546, 547 ГК 1964 г., пп. 3—6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2; п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6; п. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» от 21 июня 1985 г. № 9.

Открытие наследства может вызвать и целый ряд других правовых последствий. Так, при наличии сведений об открытии в пользу гражданина наследства арбитражный суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве до решения вопроса о судьбе наследства в установленном федеральным законом порядке (см. п. 4 ст. 157 Федерального закона от 8 января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)»490. Это правило объясняется тем, что для удовлетворения кредиторов может оказаться достаточным открывшегося в пользу гражданина наследства, а потому отпадет необходимость в продолжении процедуры признания гражданина банкротом.

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Право на принятие наследства может быть осуществлено как путем прямого волеизъявления (например, подачей наследником заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства о принятии наследства), так и конклюдентными действиями, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство (например, путем вступления наследника во владение или управление наследственным имуществом). Эти конклюдентные действия могут выражаться в том, что наследник после открытая наследства продолжает владеть и пользоваться теми же предметами, которыми при жизни наследодателя владел и пользовался совместно с ним.

Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество (на все наследство), в чем бы таковое ни выражалось и где бы ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту открытия наследства, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Принимая наследство, наследник может и не подозревать, что именно входит в состав наследства.

Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только целиком, нельзя принять лишь часть наследства. Разумеется, в указанном случае речь идет о принятии наследником той наследственной доли, которая ему причитается.

Акт принятия наследства носит безотзывный, или бесповоротный, характер. Если наследник принял наследство, например, подал соответствующее заявление в нотариальную контору и оно зарегистрировано, то взять это заявление обратно он не может (см. ч. 3 ст. 550 ГК 1964 г.).

Акту принятия наследства, как уже подчеркивалось, придается обратная сила. Наследство, принятое наследником, считается принадлежащим ему уже с момента открытия наследства.

В случаях, предусмотренных законом, для перехода к наследнику прав и обязанностей наследодателя еще недостаточно, чтобы наследник принял наследство. Так, по договору коммерческой концессии права и обязанности наследодателя, который выступал в договоре как правообладатель, переходят к его наследнику лишь при условии, что на момент открытия наследства он уже зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо зарегистрируется в качестве такового в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В противном случае договор коммерческой концессии прекращается.

До принятия наследником прав и обязанностей умершего правообладателя (если на момент открытия наследства наследник уже является индивидуальным предпринимателем) или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя указанные права и обязанности осуществляются управляющим (по-видимому, доверительным управляющим? —Ю. Т.), назначаемым нотариусом (см. п. 2 ст. 1038 ГК).

Для принятия наследником наследства в законе установлен шестимесячный срок, который исчисляется с момента открытия наследства. Если наследник в указанный срок наследство не примет, то он право на принятие наследства утрачивает. Срок на принятие наследства обычно относят к числу преклюзивных (пресекательных) сроков, истечение которых в отличие от истечения сроков исковой давности влечет прекращение самого права, а не только права на его защиту.

В последнее время эту точку зрения поставил под сомнение А. П. Сергеев. Не оспаривая того, что истечение срока на принятие наследства влечет прекращение самого права, он предлагает различать сроки существования права и пресекательные (преклюзивные) сроки. Общее между ними в том, что как те, так и другие относятся к срокам осуществления права, в течение которых право может быть реализовано. Различие А. П. Сергеев усматривает в том, что если сроки существования прав определяют их нормальную продолжительность, то пресекательные сроки имеют своим назначением досрочное прекращение прав в случае их неосуществления или ненадлежащего осуществления. Таков, например, пятилетний срок, в течение которого можно не использовать зарегистрированный товарный знак. Срок же на принятие наследства А. П. Сергеев относит к срокам существования права491. Не вдаваясь в решение этого вопроса ввиду его сложности, ограничимся указанием на то, что и А. П. Сергеев с истечением срока на принятие наследства, как бы его ни квалифицировать, связывает прекращение самого права на принятие наследства492, а не только права на его защиту. И это правильно.

На указанный срок не распространяются правила закона о приостановлении, перерыве и восстановлении сроков исковой давности, что само собой разумеется. В то же время срок на принятие наследства, если он пропущен наследником по уважительным причинам, судом может быть продлен. Обратим внимание на то, что если по уважительным причинам пропущен срок исковой давности, то нарушенное право подлежит защите. Если же по уважительным причинам пропущен срок на принятие наследства, то суд только может, но не обязан продлить пропущенный срок.

Наследник может принять наследство после истечения указанного срока и без обращения в суд, если на то согласны все остальные принявшие наследство наследники. Однако если наследник пропустил срок на принятие наследства, то независимо от того, продлил ли ему этот срок суд или согласились на принятие наследства с пропуском срока другие наследники, наследник из причитающейся ему наследственной доли получает лишь то имущество, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации имущества.

Кроме наследников, которые призываются к наследованию с момента открытия наследства (например, наследники по закону первой очереди, если такой порядок наследования не отменен или не изменен завещанием), наследники могут быть призваны к наследованию и позднее. В частности, это может иметь место, когда наследник по закону первой очереди отказался от наследства при наличии у того же наследодателя наследников по закону второй очереди, или когда основной наследник отказался от наследства при наличии подназначенного наследника, или когда призванный к наследованию наследник умер, не успев принять наследство, а своих наследников у него нет. Во всех этих случаях к наследованию после смерти того же самого наследодателя призывается другой наследник. Он может принять наследство в течение той части шестимесячного срока, которая не истекла на момент, когда отпал первоначально призванный к наследованию наследник. Если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследственная трансмиссия. В предшествующем изложении в методических целях не раз приходилось упоминать наследственную трансмиссию. Сейчас же рассмотрим ее более подробно.

Правила о наследственной трансмиссии закреплены в ст. 548 ГК 1964 г. Наследник, призванный к наследованию, может принять (или не принять) наследство в установленный законом срок. Если наследник наследство принимает, то право на принятие наследства трансформируется в право на наследство в части принадлежащей наследнику в этом наследстве доли. Но наследство может быть наследником и не принято. Чаще всего, когда в законе говорится о непринятии наследником наследства, имеется в виду отказ наследника от наследства, совершенный либо прямым либо косвенным путем. Но наследство может быть не принято наследником и вследствие того, что наследник умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок. Поскольку наследник не успел принять наследство, но и не отказался от него, он (наследник) на момент смерти имел право на принятие наследства, которое не успел осуществить. Именно это право и переходит к его наследникам. Наследник, который умер, не успев принять наследство, называется трансмиттентом; лицо, к которому перешло право на принятие наследства, — трансмиссаром. Наследственной трансмиссией как раз и называется переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и который умер, не успев его осуществить. Это право переходит к наследникам умершего наследника, который выступает по отношению к ним как наследодатель, в общем составе наследственной массы, принадлежавшей умершему, что лишний раз подчеркивает обоснованность характеристики наследства как совокупности прав и обязанностей наследодателя, переходящей к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

В то же время наследование права на принятие наследства, хотя и в составе общей наследственной массы наследодателя, имеет свои особенности. Во-первых, право на принятие наследства может быть осуществлено в срок, который не истек к моменту смерти наследодателя, в то время как для принятия остальной наследственной массы установлен шестимесячный срок, исчисляемый с момента смерти наследодателя. Может случиться, что срок на принятие права на наследство пропущен, а срок на принятие остальной части наследства не пропущен. Если это произойдет, то наследственная доля, на которую распространяется право на принятие наследства (а срок его принятия пропущен), должна прирасти к долям наследников наследодателя, умершего первым, либо перейти к государству как выморочная.

Во-вторых, на долю, которая переходит к трансмиссару, могут обратить взыскание только кредиторы первоначально умершего наследодателя, но не кредиторы трансмиттента; с другой стороны, кредиторы трансмиттента могут обратить взыскание только на его наследственное имущество, но не на наследственное имущество первоначального наследодателя, которое он не успел принять. Приведем пример. После смерти отца к наследованию были призваны два его сына. Один из сыновей умер, не успев принять свою долю в наследственном имуществе отца. Других наследников, кроме пережившего его брата, у него нет. Брат в порядке наследственной трансмиссии унаследует долю брата в имуществе отца и, кроме того, унаследует долю в имуществе отца, которая изначально причиталась ему как наследнику, а также наследство брата. По долгам отца он будет отвечать всем наследственным имуществом отца, в том числе и долей, доставшейся ему после смерти брата. По долгам брата — только его наследственным имуществом.

Таким образом, с юридической характеристикой того, что именно переходит к наследникам в порядке наследственной трансмиссии, связаны ощутимые, хотя и довольно трудно уловимые, практические последствия.

Чтобы провести необходимую грань между наследственной трансмиссией и иными основаниями перехода прав умершего лица к его наследникам, приведем конкретное дело.

Семенов и Андреева длительное время находились в фактических брачных отношениях, но проживали раздельно. Каждый из них имел вклад в Сбербанке. Андреева завещала свой вклад Семенову, а Семенов — Андреевой, о чем они сделали распоряжения в Сбербанке. Андреева тяжело заболела. Узнав об этом, Семенов поспешил к ней на помощь, но по дороге умер. А через два дня умерла Андреева. Брат Семенова подал в нотариальную контору заявление о выдаче ему свидетельства о праве наследования вклада, оставшегося после смерти брата, как его единственный наследник. Нотариус в выдаче свидетельства отказал по тем основаниям, что в отношении вклада имеется завещательное распоряжение. По тем же основаниям в выдаче брату Семенова вклада отказал и Сбербанк. У Андреевой нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

К кому и по каким основаниям перейдут вклады Семенова и Андреевой?

Действия нотариуса и Сбербанка, не признавших за братом Семенова право унаследовать вклад умершего брата, следует признать правильными. В момент смерти Семенова у Андреевой возникло право требования к Сбербанку о выдаче ей вклада. Это право входит в состав имущества Андреевой.

Все имущество Андреевой, в том числе и вклады (как завещанный ей Семеновым, так и открытый ею на свое имя) как выморочное имущество, по праву наследования перейдут к государству. При этом право на вклад, завещанный Семеновым Андреевой, перейдет к государству не в порядке наследственной трансмиссии, а в составе всего остального наследственного имущества Андреевой. Брат Семенова не имеет права ни на вклад брата, ни на вклад Андреевой. На вклад брата потому, что он был завещан Андреевой, и, следовательно, в момент смерти брата право на вклад перешло к Андреевой, а на вклад Андреевой потому, что завещательное распоряжение в пользу Семенова в момент его смерти, которая произошла до смерти Андреевой, утратило силу.

Если бы Семенов умер после смерти Андреевой, то право на оба вклада перешло бы к брату Семенова по тем же основаниям, по каким при обратной последовательности смертей они перешли к государству, но наследственной трансмиссии при наследовании вклада Андреевой опять-таки не было бы.

Отказ от наследства. Содержанием того права, которое возникает у наследника в момент открытия наследства, охватывается не только возможность принять наследство, но и возможность отказаться от него. Отказ от наследства как одна из гарантированных наследнику возможностей урегулирован в ст. 550 ГК 1964 г., правила которой преломляются в ряде других норм ГК 1964 г. и должны применяться с учетом разъяснении руководящих судебных органов, а также сложившейся судебной практики. Прежде всего, отказ от наследства может произойти в тот же шестимесячный срок, что и принятие наследства. При этом наследник может отказаться от наследства в пользу любых наследников по закону или по завещанию того же наследодателя, а также в пользу Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования или юридического лица независимо от его организационно-правовой формы.

Сказанное, однако, не означает, что в данном случае имеет место принятие наследства под условием. Наследник от наследства отказывается, не принимает его, но сопровождает отказ оговоркой, в пользу кого он отказывается от наследства. Если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказавшийся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно — он уже вышел из игры. В этом случае судьба наследства (наследственной доли), от принятия которого произошел отказ, решается по общим правилам наследственного права. В частности, могут быть применены нормы о приращении наследственных долей, переходе наследства как выморочного к государству.

Таким образом, отказ от наследства, так же как и акт принятия наследства, носит безусловный, безотзывный (бесповоротный) характер. Если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, то отказаться от наследства уже нельзя. Отказ от наследства без указания того, в пользу кого он произошел, влечет те же последствия, что и непринятие наследства.

Статья 550 ГК 1964 г. зафиксировала лишь один способ отказа от наследства — подачу наследником заявления об отказе от наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. Представляется, однако, что отказ от наследства имеет место и тогда, когда наследник ни прямо, ни косвенно в течение установленного законом срока не выразил своего намерения принять наследство.

Отказ от наследства, каким бы способом он ни совершен, влечет прекращение права на принятие наследства без трансформации его в какое-либо иное право.

Приращение наследственных долей. В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает к долям других наследников того же наследодателя, говорят о приращении наследственных долей (ст. 551 ГК 1964 г.). Согласно закону приращение наследственных долей имеет место в двух случаях: во-первых, если наследодатель в завещании лишает наследника права наследования и, во-вторых, если наследник, призванный к наследованию, отказывается от наследства493.

Приращение наследственных долей может иметь место и тогда, когда наследник отстраняется от наследования как недостойный (ст. 531 ГК 1964 г.). В то же время приращение наследственных долей не происходит, когда отпавшему наследнику подназначен другой наследник, — в этом случае доля отпавшего наследника переходит к подназначенному наследнику, а также тогда, когда наследник отказался от наследства в пользу указанного в законе лица (например, в пользу наследника по закону или по завещанию того же наследодателя).

Простейший случай приращения наследственных долей имеет место, когда один из наследников по закону либо лишен завещателем права наследования либо отказывается от наследства. Если завещатель никому имущество не завещал (в завещании он ограничился тем, что лишил одного или нескольких наследников по закону права наследования), то доля отпавшего наследника поступает к наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними поровну.

Как обстоит дело, когда наследодатель завещал все или часть своего имущества, но при этом наследник по закону лишен завещателем права наследования, либо наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию, от наследства отказался? Если завещано все имущество, то доля отпавшего наследника поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях независимо от того, был ли лишен отпавший наследник наследства или отказался от наследства сам. Если завещана часть имущества, то доля отпавшего наследника, если он лишен наследства, в завещанном имуществе будет распределена между наследниками по завещанию, а в той части имущества, которая осталась незавещанной, — между наследниками по закону.

То же произойдет, когда от наследства отказался наследник по закону, если часть имущества ему была завещана. Завещанная ему часть имущества перейдет к другим наследникам по завещанию, а та часть, на которую он имел право как наследник по закону, — к другим наследникам по закону. Если же от наследства завещанной части имущества отказался наследник, который не относится к наследникам по закону, то приращение долей произойдет лишь в завещанной части имущества и не коснется незавещанной, поскольку к ней наследник, отказавшийся от наследства, никакого отношения не имеет.

Как видим, вопросы, связанные с приращением наследственных долей, достаточно сложны. Ранее уже отмечалось, что необходимо четко различать наследование по праву представления, призвание к наследованию подназначенного наследника, наследственную трансмиссию, с одной стороны, и приращение наследственных долей, с другой.

Раздел наследства. Наследственная масса как объект универсального правопреемства, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности ни входили в его состав. И с этой точки зрения, наследство можно уподобить предприятию как объекту права (ср. ст. 132 ГК). В тех случаях, когда к наследованию призывается один наследник (независимо от того, по закону или по завещанию), вопрос о разделе наследства не возникает, поскольку нет лиц, между которыми его можно и нужно делить. Нередко возникает вопрос, что относится к наследству, а что не относится, но это с разделом наследства напрямую не связано. В частности, необходимо определить долю пережившего супруга в совместно нажитом имуществе, поскольку на эту долю наследство вообще не открывается. В связи с возможностью перехода от законного правового режима имущества супругов (он характеризуется тем, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, составляет раздельную собственность супругов, а имущество, совместно нажитое супругами в период брака, относится к их общей совместной собственности) к договорному, при котором супруги в отношении своего имущества могут установить, в целом или в части, режим либо раздельной либо общей долевой собственности, определить, какое имущество принадлежало умершему супругу, а какое принадлежит пережившему супругу, далеко не просто. Так, если супруги заключили брачный контракт, по которому распространили режим раздельной собственности и на имущество, приобретенное по любому основанию каждым из них в период брака, то наследство откроется как на добрачное имущество умершего супруга, так и на имущество, приобретенное им в период брака. Но все же чаще всего в отношении имущества, совместно нажитого в период брака, сохраняется законный правовой режим, т. е. оно относится к общей совместной собственности супругов. В этих случаях, подчеркнем еще раз, наследство открывается лишь надолго умершего супруга в этом имуществе.

При разделе наследства следует учитывать, что наследственные доли наследников по закону являются равными, кроме случаев, предусмотренных в законе; предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем не менее года, независимо от очередности призвания их к наследованию и сверх наследственной доли; при определении судьбы тех или иных предметов, входящих в состав наследства, следует учитывать не только их стоимость, но и целевое назначение, относятся ли они к делимым или неделимым и т. д. Так, если в состав наследства входит специальная библиотека, причем сын работает в той же области, что и отец, который библиотеку собирал, то библиотеку после смерти отца, очевидно, нужно передать сыну, компенсировав других наследников деньгами и иным наследственным имуществом.

Правила о разделе наследственного имущества, довольно скудные, закреплены в ст. 559 и 560 ГК 1964 г. (последняя должна применяться с учетом постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г.), в ст. 258 ГК, соответствующих нормах семейного, земельного, жилищного и других отраслей законодательства. Эти правила конкретизированы в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2.

В силу ст. 559 ГК 1964 г. раздел наследства производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с их долями. При недостижении соглашения раздел наследственного имущества производится судом. При этом применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность. Из числа разъяснении, данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г., отметим следующие. В наследственную массу может быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законном основании. Поэтому суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные наследодателем строения. Суд не вправе выделить наследнику его долю в наследственном имуществе в деньгах, если возможен выдел доли в натуре и другие наследники против выплаты денежной компенсации возражают (ср. пп. 3 и 4 ст. 252 ГК).

Если несколько нанимателей приватизируют квартиру, то право собственности на квартиру возникает у каждого из них, а потому в случае смерти одного из сособственников наследники вправе унаследовать его долю. Это положение действует независимо от того, была ли квартира приобретена при приватизации в общую долевую или в общую совместную собственность. В тех случаях, когда имущество, ранее принадлежавшее наследодателю, приобретено другим лицом в собственность по давности владения, указанное имущество в наследственную массу включаться не должно и соответственно учету при разделе наследства не подлежит494.

В тех случаях, когда разделить наследство в точном соответствии с долями невозможно, между наследниками по взаимному соглашению, а при его недостижении — по решению суда производятся взаиморасчеты. Наследнику, который из наследства получает меньше доли, другие наследники компенсируют принадлежащими им благами, не входящими в состав наследства. Например, наибольшую ценность в наследстве представляет концертный рояль. К наследству призываются два брата, один из которых пианист, а другой отношения к музыке не имеет. При разделе наследства брат-музыкант получает рояль, другой брат — остальное наследственное имущество, а недостающая часть компенсируется братом, получающим рояль, деньгами.

При разделе наследства следует оградить интересы зачатого, но еще не родившегося наследника. Раздел наследственного имущества производится только с выделом наследственной доли, которая может ему причитаться. Если же зачатый ребенок не родится, то причитавшаяся ему доля распределяется между другими наследниками по правилам о приращении наследственных долей.

studfiles.net

Глава 64. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав

§ 1. Осуществление наследственных прав

Принятие наследства. В момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение. Его юридическое содержание составляют право наследника, призванного к наследованию по закону или по завещанию, принять наследство или отказаться от него, и противостоящая этому праву обязанность всех и каждого воздерживаться от совершения каких-либо действий, препятствующих наследнику в осуществлении указанного права. Помимо этого, на лиц, уполномоченных на то законом или наследодателем, возлагается обязанность оказывать наследнику содействие в осуществлении его прав. Это могут быть должностные лица по месту жительства, работы, обучения, прохождения воинской службы, должностные лица органов социальной защиты, нотариусы, исполнители завещания и т. д. Правила о принятии наследства закреплены в ст. 546, 547 ГК 1964 г., пп. 3—6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2; п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6; п. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» от 21 июня 1985 г. № 9.

Открытие наследства может вызвать и целый ряд других правовых последствий. Так, при наличии сведений об открытии в пользу гражданина наследства арбитражный суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве до решения вопроса о судьбе наследства в установленном федеральным законом порядке (см. п. 4 ст. 157 Федерального закона от 8 января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)»490. Это правило объясняется тем, что для удовлетворения кредиторов может оказаться достаточным открывшегося в пользу гражданина наследства, а потому отпадет необходимость в продолжении процедуры признания гражданина банкротом.

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Право на принятие наследства может быть осуществлено как путем прямого волеизъявления (например, подачей наследником заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства о принятии наследства), так и конклюдентными действиями, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство (например, путем вступления наследника во владение или управление наследственным имуществом). Эти конклюдентные действия могут выражаться в том, что наследник после открытая наследства продолжает владеть и пользоваться теми же предметами, которыми при жизни наследодателя владел и пользовался совместно с ним.

Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество (на все наследство), в чем бы таковое ни выражалось и где бы ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту открытия наследства, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Принимая наследство, наследник может и не подозревать, что именно входит в состав наследства.

Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только целиком, нельзя принять лишь часть наследства. Разумеется, в указанном случае речь идет о принятии наследником той наследственной доли, которая ему причитается.

Акт принятия наследства носит безотзывный, или бесповоротный, характер. Если наследник принял наследство, например, подал соответствующее заявление в нотариальную контору и оно зарегистрировано, то взять это заявление обратно он не может (см. ч. 3 ст. 550 ГК 1964 г.).

Акту принятия наследства, как уже подчеркивалось, придается обратная сила. Наследство, принятое наследником, считается принадлежащим ему уже с момента открытия наследства.

В случаях, предусмотренных законом, для перехода к наследнику прав и обязанностей наследодателя еще недостаточно, чтобы наследник принял наследство. Так, по договору коммерческой концессии права и обязанности наследодателя, который выступал в договоре как правообладатель, переходят к его наследнику лишь при условии, что на момент открытия наследства он уже зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо зарегистрируется в качестве такового в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В противном случае договор коммерческой концессии прекращается.

До принятия наследником прав и обязанностей умершего правообладателя (если на момент открытия наследства наследник уже является индивидуальным предпринимателем) или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя указанные права и обязанности осуществляются управляющим (по-видимому, доверительным управляющим? —Ю. Т.), назначаемым нотариусом (см. п. 2 ст. 1038 ГК).

Для принятия наследником наследства в законе установлен шестимесячный срок, который исчисляется с момента открытия наследства. Если наследник в указанный срок наследство не примет, то он право на принятие наследства утрачивает. Срок на принятие наследства обычно относят к числу преклюзивных (пресекательных) сроков, истечение которых в отличие от истечения сроков исковой давности влечет прекращение самого права, а не только права на его защиту.

В последнее время эту точку зрения поставил под сомнение А. П. Сергеев. Не оспаривая того, что истечение срока на принятие наследства влечет прекращение самого права, он предлагает различать сроки существования права и пресекательные (преклюзивные) сроки. Общее между ними в том, что как те, так и другие относятся к срокам осуществления права, в течение которых право может быть реализовано. Различие А. П. Сергеев усматривает в том, что если сроки существования прав определяют их нормальную продолжительность, то пресекательные сроки имеют своим назначением досрочное прекращение прав в случае их неосуществления или ненадлежащего осуществления. Таков, например, пятилетний срок, в течение которого можно не использовать зарегистрированный товарный знак. Срок же на принятие наследства А. П. Сергеев относит к срокам существования права491. Не вдаваясь в решение этого вопроса ввиду его сложности, ограничимся указанием на то, что и А. П. Сергеев с истечением срока на принятие наследства, как бы его ни квалифицировать, связывает прекращение самого права на принятие наследства492, а не только права на его защиту. И это правильно.

На указанный срок не распространяются правила закона о приостановлении, перерыве и восстановлении сроков исковой давности, что само собой разумеется. В то же время срок на принятие наследства, если он пропущен наследником по уважительным причинам, судом может быть продлен. Обратим внимание на то, что если по уважительным причинам пропущен срок исковой давности, то нарушенное право подлежит защите. Если же по уважительным причинам пропущен срок на принятие наследства, то суд только может, но не обязан продлить пропущенный срок.

Наследник может принять наследство после истечения указанного срока и без обращения в суд, если на то согласны все остальные принявшие наследство наследники. Однако если наследник пропустил срок на принятие наследства, то независимо от того, продлил ли ему этот срок суд или согласились на принятие наследства с пропуском срока другие наследники, наследник из причитающейся ему наследственной доли получает лишь то имущество, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации имущества.

Кроме наследников, которые призываются к наследованию с момента открытия наследства (например, наследники по закону первой очереди, если такой порядок наследования не отменен или не изменен завещанием), наследники могут быть призваны к наследованию и позднее. В частности, это может иметь место, когда наследник по закону первой очереди отказался от наследства при наличии у того же наследодателя наследников по закону второй очереди, или когда основной наследник отказался от наследства при наличии подназначенного наследника, или когда призванный к наследованию наследник умер, не успев принять наследство, а своих наследников у него нет. Во всех этих случаях к наследованию после смерти того же самого наследодателя призывается другой наследник. Он может принять наследство в течение той части шестимесячного срока, которая не истекла на момент, когда отпал первоначально призванный к наследованию наследник. Если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследственная трансмиссия. В предшествующем изложении в методических целях не раз приходилось упоминать наследственную трансмиссию. Сейчас же рассмотрим ее более подробно.

Правила о наследственной трансмиссии закреплены в ст. 548 ГК 1964 г. Наследник, призванный к наследованию, может принять (или не принять) наследство в установленный законом срок. Если наследник наследство принимает, то право на принятие наследства трансформируется в право на наследство в части принадлежащей наследнику в этом наследстве доли. Но наследство может быть наследником и не принято. Чаще всего, когда в законе говорится о непринятии наследником наследства, имеется в виду отказ наследника от наследства, совершенный либо прямым либо косвенным путем. Но наследство может быть не принято наследником и вследствие того, что наследник умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок. Поскольку наследник не успел принять наследство, но и не отказался от него, он (наследник) на момент смерти имел право на принятие наследства, которое не успел осуществить. Именно это право и переходит к его наследникам. Наследник, который умер, не успев принять наследство, называется трансмиттентом; лицо, к которому перешло право на принятие наследства, — трансмиссаром. Наследственной трансмиссией как раз и называется переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и который умер, не успев его осуществить. Это право переходит к наследникам умершего наследника, который выступает по отношению к ним как наследодатель, в общем составе наследственной массы, принадлежавшей умершему, что лишний раз подчеркивает обоснованность характеристики наследства как совокупности прав и обязанностей наследодателя, переходящей к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

В то же время наследование права на принятие наследства, хотя и в составе общей наследственной массы наследодателя, имеет свои особенности. Во-первых, право на принятие наследства может быть осуществлено в срок, который не истек к моменту смерти наследодателя, в то время как для принятия остальной наследственной массы установлен шестимесячный срок, исчисляемый с момента смерти наследодателя. Может случиться, что срок на принятие права на наследство пропущен, а срок на принятие остальной части наследства не пропущен. Если это произойдет, то наследственная доля, на которую распространяется право на принятие наследства (а срок его принятия пропущен), должна прирасти к долям наследников наследодателя, умершего первым, либо перейти к государству как выморочная.

Во-вторых, на долю, которая переходит к трансмиссару, могут обратить взыскание только кредиторы первоначально умершего наследодателя, но не кредиторы трансмиттента; с другой стороны, кредиторы трансмиттента могут обратить взыскание только на его наследственное имущество, но не на наследственное имущество первоначального наследодателя, которое он не успел принять. Приведем пример. После смерти отца к наследованию были призваны два его сына. Один из сыновей умер, не успев принять свою долю в наследственном имуществе отца. Других наследников, кроме пережившего его брата, у него нет. Брат в порядке наследственной трансмиссии унаследует долю брата в имуществе отца и, кроме того, унаследует долю в имуществе отца, которая изначально причиталась ему как наследнику, а также наследство брата. По долгам отца он будет отвечать всем наследственным имуществом отца, в том числе и долей, доставшейся ему после смерти брата. По долгам брата — только его наследственным имуществом.

Таким образом, с юридической характеристикой того, что именно переходит к наследникам в порядке наследственной трансмиссии, связаны ощутимые, хотя и довольно трудно уловимые, практические последствия.

Чтобы провести необходимую грань между наследственной трансмиссией и иными основаниями перехода прав умершего лица к его наследникам, приведем конкретное дело.

Семенов и Андреева длительное время находились в фактических брачных отношениях, но проживали раздельно. Каждый из них имел вклад в Сбербанке. Андреева завещала свой вклад Семенову, а Семенов — Андреевой, о чем они сделали распоряжения в Сбербанке. Андреева тяжело заболела. Узнав об этом, Семенов поспешил к ней на помощь, но по дороге умер. А через два дня умерла Андреева. Брат Семенова подал в нотариальную контору заявление о выдаче ему свидетельства о праве наследования вклада, оставшегося после смерти брата, как его единственный наследник. Нотариус в выдаче свидетельства отказал по тем основаниям, что в отношении вклада имеется завещательное распоряжение. По тем же основаниям в выдаче брату Семенова вклада отказал и Сбербанк. У Андреевой нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

К кому и по каким основаниям перейдут вклады Семенова и Андреевой?

Действия нотариуса и Сбербанка, не признавших за братом Семенова право унаследовать вклад умершего брата, следует признать правильными. В момент смерти Семенова у Андреевой возникло право требования к Сбербанку о выдаче ей вклада. Это право входит в состав имущества Андреевой.

Все имущество Андреевой, в том числе и вклады (как завещанный ей Семеновым, так и открытый ею на свое имя) как выморочное имущество, по праву наследования перейдут к государству. При этом право на вклад, завещанный Семеновым Андреевой, перейдет к государству не в порядке наследственной трансмиссии, а в составе всего остального наследственного имущества Андреевой. Брат Семенова не имеет права ни на вклад брата, ни на вклад Андреевой. На вклад брата потому, что он был завещан Андреевой, и, следовательно, в момент смерти брата право на вклад перешло к Андреевой, а на вклад Андреевой потому, что завещательное распоряжение в пользу Семенова в момент его смерти, которая произошла до смерти Андреевой, утратило силу.

Если бы Семенов умер после смерти Андреевой, то право на оба вклада перешло бы к брату Семенова по тем же основаниям, по каким при обратной последовательности смертей они перешли к государству, но наследственной трансмиссии при наследовании вклада Андреевой опять-таки не было бы.

Отказ от наследства. Содержанием того права, которое возникает у наследника в момент открытия наследства, охватывается не только возможность принять наследство, но и возможность отказаться от него. Отказ от наследства как одна из гарантированных наследнику возможностей урегулирован в ст. 550 ГК 1964 г., правила которой преломляются в ряде других норм ГК 1964 г. и должны применяться с учетом разъяснении руководящих судебных органов, а также сложившейся судебной практики. Прежде всего, отказ от наследства может произойти в тот же шестимесячный срок, что и принятие наследства. При этом наследник может отказаться от наследства в пользу любых наследников по закону или по завещанию того же наследодателя, а также в пользу Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования или юридического лица независимо от его организационно-правовой формы.

Сказанное, однако, не означает, что в данном случае имеет место принятие наследства под условием. Наследник от наследства отказывается, не принимает его, но сопровождает отказ оговоркой, в пользу кого он отказывается от наследства. Если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказавшийся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно — он уже вышел из игры. В этом случае судьба наследства (наследственной доли), от принятия которого произошел отказ, решается по общим правилам наследственного права. В частности, могут быть применены нормы о приращении наследственных долей, переходе наследства как выморочного к государству.

Таким образом, отказ от наследства, так же как и акт принятия наследства, носит безусловный, безотзывный (бесповоротный) характер. Если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, то отказаться от наследства уже нельзя. Отказ от наследства без указания того, в пользу кого он произошел, влечет те же последствия, что и непринятие наследства.

Статья 550 ГК 1964 г. зафиксировала лишь один способ отказа от наследства — подачу наследником заявления об отказе от наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. Представляется, однако, что отказ от наследства имеет место и тогда, когда наследник ни прямо, ни косвенно в течение установленного законом срока не выразил своего намерения принять наследство.

Отказ от наследства, каким бы способом он ни совершен, влечет прекращение права на принятие наследства без трансформации его в какое-либо иное право.

Приращение наследственных долей. В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает к долям других наследников того же наследодателя, говорят о приращении наследственных долей (ст. 551 ГК 1964 г.). Согласно закону приращение наследственных долей имеет место в двух случаях: во-первых, если наследодатель в завещании лишает наследника права наследования и, во-вторых, если наследник, призванный к наследованию, отказывается от наследства493.

Приращение наследственных долей может иметь место и тогда, когда наследник отстраняется от наследования как недостойный (ст. 531 ГК 1964 г.). В то же время приращение наследственных долей не происходит, когда отпавшему наследнику подназначен другой наследник, — в этом случае доля отпавшего наследника переходит к подназначенному наследнику, а также тогда, когда наследник отказался от наследства в пользу указанного в законе лица (например, в пользу наследника по закону или по завещанию того же наследодателя).

Простейший случай приращения наследственных долей имеет место, когда один из наследников по закону либо лишен завещателем права наследования либо отказывается от наследства. Если завещатель никому имущество не завещал (в завещании он ограничился тем, что лишил одного или нескольких наследников по закону права наследования), то доля отпавшего наследника поступает к наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними поровну.

Как обстоит дело, когда наследодатель завещал все или часть своего имущества, но при этом наследник по закону лишен завещателем права наследования, либо наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию, от наследства отказался? Если завещано все имущество, то доля отпавшего наследника поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях независимо от того, был ли лишен отпавший наследник наследства или отказался от наследства сам. Если завещана часть имущества, то доля отпавшего наследника, если он лишен наследства, в завещанном имуществе будет распределена между наследниками по завещанию, а в той части имущества, которая осталась незавещанной, — между наследниками по закону.

То же произойдет, когда от наследства отказался наследник по закону, если часть имущества ему была завещана. Завещанная ему часть имущества перейдет к другим наследникам по завещанию, а та часть, на которую он имел право как наследник по закону, — к другим наследникам по закону. Если же от наследства завещанной части имущества отказался наследник, который не относится к наследникам по закону, то приращение долей произойдет лишь в завещанной части имущества и не коснется незавещанной, поскольку к ней наследник, отказавшийся от наследства, никакого отношения не имеет.

Как видим, вопросы, связанные с приращением наследственных долей, достаточно сложны. Ранее уже отмечалось, что необходимо четко различать наследование по праву представления, призвание к наследованию подназначенного наследника, наследственную трансмиссию, с одной стороны, и приращение наследственных долей, с другой.

Раздел наследства. Наследственная масса как объект универсального правопреемства, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности ни входили в его состав. И с этой точки зрения, наследство можно уподобить предприятию как объекту права (ср. ст. 132 ГК). В тех случаях, когда к наследованию призывается один наследник (независимо от того, по закону или по завещанию), вопрос о разделе наследства не возникает, поскольку нет лиц, между которыми его можно и нужно делить. Нередко возникает вопрос, что относится к наследству, а что не относится, но это с разделом наследства напрямую не связано. В частности, необходимо определить долю пережившего супруга в совместно нажитом имуществе, поскольку на эту долю наследство вообще не открывается. В связи с возможностью перехода от законного правового режима имущества супругов (он характеризуется тем, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, составляет раздельную собственность супругов, а имущество, совместно нажитое супругами в период брака, относится к их общей совместной собственности) к договорному, при котором супруги в отношении своего имущества могут установить, в целом или в части, режим либо раздельной либо общей долевой собственности, определить, какое имущество принадлежало умершему супругу, а какое принадлежит пережившему супругу, далеко не просто. Так, если супруги заключили брачный контракт, по которому распространили режим раздельной собственности и на имущество, приобретенное по любому основанию каждым из них в период брака, то наследство откроется как на добрачное имущество умершего супруга, так и на имущество, приобретенное им в период брака. Но все же чаще всего в отношении имущества, совместно нажитого в период брака, сохраняется законный правовой режим, т. е. оно относится к общей совместной собственности супругов. В этих случаях, подчеркнем еще раз, наследство открывается лишь надолго умершего супруга в этом имуществе.

При разделе наследства следует учитывать, что наследственные доли наследников по закону являются равными, кроме случаев, предусмотренных в законе; предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем не менее года, независимо от очередности призвания их к наследованию и сверх наследственной доли; при определении судьбы тех или иных предметов, входящих в состав наследства, следует учитывать не только их стоимость, но и целевое назначение, относятся ли они к делимым или неделимым и т. д. Так, если в состав наследства входит специальная библиотека, причем сын работает в той же области, что и отец, который библиотеку собирал, то библиотеку после смерти отца, очевидно, нужно передать сыну, компенсировав других наследников деньгами и иным наследственным имуществом.

Правила о разделе наследственного имущества, довольно скудные, закреплены в ст. 559 и 560 ГК 1964 г. (последняя должна применяться с учетом постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г.), в ст. 258 ГК, соответствующих нормах семейного, земельного, жилищного и других отраслей законодательства. Эти правила конкретизированы в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2.

В силу ст. 559 ГК 1964 г. раздел наследства производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с их долями. При недостижении соглашения раздел наследственного имущества производится судом. При этом применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность. Из числа разъяснении, данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г., отметим следующие. В наследственную массу может быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законном основании. Поэтому суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные наследодателем строения. Суд не вправе выделить наследнику его долю в наследственном имуществе в деньгах, если возможен выдел доли в натуре и другие наследники против выплаты денежной компенсации возражают (ср. пп. 3 и 4 ст. 252 ГК).

Если несколько нанимателей приватизируют квартиру, то право собственности на квартиру возникает у каждого из них, а потому в случае смерти одного из сособственников наследники вправе унаследовать его долю. Это положение действует независимо от того, была ли квартира приобретена при приватизации в общую долевую или в общую совместную собственность. В тех случаях, когда имущество, ранее принадлежавшее наследодателю, приобретено другим лицом в собственность по давности владения, указанное имущество в наследственную массу включаться не должно и соответственно учету при разделе наследства не подлежит494.

В тех случаях, когда разделить наследство в точном соответствии с долями невозможно, между наследниками по взаимному соглашению, а при его недостижении — по решению суда производятся взаиморасчеты. Наследнику, который из наследства получает меньше доли, другие наследники компенсируют принадлежащими им благами, не входящими в состав наследства. Например, наибольшую ценность в наследстве представляет концертный рояль. К наследству призываются два брата, один из которых пианист, а другой отношения к музыке не имеет. При разделе наследства брат-музыкант получает рояль, другой брат — остальное наследственное имущество, а недостающая часть компенсируется братом, получающим рояль, деньгами.

При разделе наследства следует оградить интересы зачатого, но еще не родившегося наследника. Раздел наследственного имущества производится только с выделом наследственной доли, которая может ему причитаться. Если же зачатый ребенок не родится, то причитавшаяся ему доля распределяется между другими наследниками по правилам о приращении наследственных долей.

studfiles.net

Осуществление и оформление наследственных права

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА

Юридический факультет

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

ВЫПУСКНАЯ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

РАБОТА

Студентки

Кутовой Олеси Валерьевны

ИНС 29075439

На тему: Осуществление и оформление наследственных права

Автор работы:

Кутовая О.В.                                                                              ____________

…………………………………………………………………………………  … .((подпись)

Научный руководитель: кандидат юридических наук

Иванов А.И.                                                                                       ____________

                                                                                                                                      (подпись)

Рецензент: Ведущий юрисконсульт

Юридического агентства «Балтик-Сервис»

Власенко С.М.

                                                                                                           ____________

                                                                                                                   (подпись)

«Допустить к защите»

                                                                                             Зав. кафедрой

                                                                                      к. ю. н., А.И. Иванов

                                                                                 «___»___________2012 г.

Дата защиты «___»_______2012 г.

Оценка: ______________________

2012

Содержание

Введение……………………………………………………………………………3

1. Общие положения о наследовании……………............................................6

1.1.Понятие наследования и наследственных прав…………………………..…6

1.2.Основания возникновения и осуществления наследственных прав……………………….. …………………………………………………..…11

1.3 Субъекты наследования……………………………………………..………..19

2. Особенности приобретения и отказа от наследства………………………………………………………….......................24

2.1. Принятие наследства: понятие, срок и способы……………….…………...24

2.2. Отказ от наследства………………………..…………………………………38

3. Оформление наследственных прав………………………………...…….…46

3.1 Свидетельство о праве на наследство……………………………………..…46

3.2 Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство…...………………..…54

Заключение…………………………………………………………….…............60

Список используемых источников …………………………………..…….…65

Введение

        Актуальность дипломного исследования. Конституция в п.4 ст. 35 гарантирует российским гражданам право наследования. Данные гарантии обеспечивает законодательство о наследовании, которое в последнее десятилетие коренным образом изменилось. Изменения в законодательстве затронули центральный институт гражданского права - институт права собственности, а значит и институт наследования. Сняты ранее действовавшие ограничения на количество и виды имущества, которые могут находиться в собственности граждан, и соответственно расширяется состав имущества, которое может переходить по наследству. В новом законе  также увеличивается количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию, решены другие важнейшие проблемы наследования.

Значение наследственного права за последние годы, несомненно, выросло. По мере расширения в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из вероятных наследников, соответственно круг граждан - возможных наследников значительно расширяется.

Следует иметь в виду, что в наши дни численность граждан, так или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, существенно увеличивается. В собственности граждан находится большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования из категории абстрактных переходят в категорию все в большей степени практических, если не насущных. Право унаследовать имущество умершего после его смерти в определенном смысле является стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду.

ru.essays.club

Глава 64. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав

§ 1. Осуществление наследственных прав

Принятие наследства. В момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение. Его юридическое содержание составляют право наследника, призванного к наследованию по закону или по завещанию, принять наследство или отказаться от него, и противостоящая этому праву обязанность всех и каждого воздерживаться от совершения каких-либо действий, препятствующих наследнику в осуществлении указанного права. Помимо этого, на лиц, уполномоченных на то законом или наследодателем, возлагается обязанность оказывать наследнику содействие в осуществлении его прав. Это могут быть должностные лица по месту жительства, работы, обучения, прохождения воинской службы, должностные лица органов социальной защиты, нотариусы, исполнители завещания и т. д. Правила о принятии наследства закреплены в ст. 546, 547 ГК 1964 г., пп. 3-6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2; п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6; п. 11 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» от 21 июня 1985 г. № 9.

Открытие наследства может вызвать и целый ряд других правовых последствий. Так, при наличии сведений об открытии в пользу гражданина наследства арбитражный суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве до решения вопроса о судьбе наследства в установленном федеральным законом порядке (см. п. 4 ст. 157 Федерального закона от 8 января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)»[1]. Это правило объясняется тем, что для удовлетворения кредиторов может оказаться достаточным открывшегося в пользу гражданина наследства, а потому отпадет необходимость в продолжении процедуры признания гражданина банкротом.

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него Право на принятие наследства может быть осуществлено как путем прямого волеизъявления (например, подачей наследником заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства о принятии наследства), так и конклюдентными действиями, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство (например, путем вступления наследника во владение или управление наследственным имуществом). Эти конклюдентные действия могут выражаться в том, что наследник после от-

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 81

крытая наследства продолжает владеть и пользоваться теми же предметами, которыми при жизни наследодателя владел и пользовался совместно с ним.

Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество (на все наследство), в чем бы таковое ни выражалось и где бы ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту открытия наследства, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Принимая наследство, наследник может и не подозревать, что именно входит в состав наследства.

Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только целиком, нельзя принять лишь часть наследства. Разумеется, в указанном случае речь идет о принятии наследником той наследственной доли, которая ему причитается.

Акт принятия наследства носит безотзывный, или бесповоротный, характер Если наследник принял наследство, например, подал соответствующее заявление в нотариальную контору и оно зарегистрировано, то взять это заявление обратно он не может (см. ч. 3 ст. 550 ГК 1964 г.).

Акту принятия наследства, как уже подчеркивалось, придается обратная сила. Наследство, принятое наследником, считается принадлежащим ему уже с момента открытия наследства.

Для принятия наследником наследства в законе установлен шестимесячный срок, который исчисляется с момента открытия наследства. Если наследник в указанный срок наследство не примет, то он право на принятие наследства утрачивает. Срок на принятие наследства обычно относят к числу преклюзивных (пресекательных) сроков, истечение которых в отличие от истечения сроков исковой давности влечет прекращение самого права, а не только права на его защиту.

В последнее время эту точку зрения поставил под сомнение А. П. Сергеев. Не оспаривая того, что истечение срока на принятие наследства влечет прекращение самого права, он предлагает различать сроки существования права и пресекательные (преклюзивные) сроки. Общее между ними в том, что как те, так и другие относятся к срокам осуществления права, в течение которых право может быть реализовано. Различие А. П. Сергеев усматривает в том, что если сроки существования прав определяют их нормальную продолжительность, то пресекательные сроки имеют своим назначением досрочное прекращение прав в случае их неосуществления или ненадлежащего осуществления. Таков, например, пятилетний срок, в течение которого можно не использовать зарегистрированный товарный знак. Срок же на принятие наследства А. П. Сергеев относит к срокам существования права[2]. Не вдаваясь в решение этого вопроса ввиду его сложности, ограничимся указанием на то, что и А. П. Сергеев с истечением срока на принятие наследства,

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 582

как бы его ни квалифицировать, связывает прекращение самого права на принятие наследства', а не только права на его защиту. И это правильно.

На указанный срок не распространяются правила закона о приостановлении, перерыве и восстановлении сроков исковой давности, что само собой разумеется. В то же время срок на принятие наследства, если он пропущен наследником по уважительным причинам, судом может быть продлен. Обратим внимание на то, что если по уважительным причинам пропущен срок исковой давности, то нарушенное право подлежит защите. Если же по уважительным причинам пропущен срок на принятие наследства, то суд только может, но не обязан продлить пропущенный срок.

Наследник может принять наследство после истечения указанного срока и без обращения в суд, если на то согласны все остальные принявшие наследство наследники. Однако если наследник пропустил срок на принятие наследства, то независимо от того, продлил ли ему этот срок суд или согласились на принятие наследства с пропуском срока другие наследники, наследник из причитающейся ему наследственной доли получает лишь то имущество, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации имущества.

Кроме наследников, которые призываются к наследованию с момента открытия наследства (например, наследники по закону первой очереди, если такой порядок наследования не отменен или не изменен завещанием), наследники могут быть призваны к наследованию и позднее. В частности, это может иметь место, когда наследник по закону первой очереди отказался от наследства при наличии у того же наследодателя наследников по закону второй очереди, или когда основной наследник отказался от наследства при наличии подназначенного наследника, или когда призванный к наследованию наследник умер, не успев принять наследство, а своих наследников у него нет. Во всех этих случаях к наследованию после смерти того же самого наследодателя призывается другой наследник. Он может принять наследство в течение той части шестимесячного срока, которая не истекла на момент, когда отпал первоначально призванный к наследованию наследник. Если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследственная трансмиссия. В предшествующем изложении в методических целях не раз приходилось упоминать наследственную трансмиссию. Сейчас же рассмотрим ее более подробно.

Правила о наследственной трансмиссии закреплены в ст. 548 ГК 1964 г. Наследник, призванный к наследованию, может принять (или не принять) наследство в установленный законом срок. Если наследник наследство принимает, то право на принятие наследства трансформируется в право на наследство в части принадлежащей наследнику в этом наследстве доли. Но наследство может быть наследником и не принято. Чаще всего, когда в законе

При этом право на принятие наследства может трансформироваться в право на наследство, если наследство принято, либо вовсе прекратиться, если наследство принято не было.

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 583

говорится о непринятии наследником наследства, имеется в виду отказ наследника от наследства, совершенный либо прямым либо косвенным путем. Но наследство может быть не принято наследником и вследствие того, что наследник умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок. Поскольку наследник не успел принять наследство, но и не отказался от него, он (наследник) на момент смерти имел право на принятие наследства, которое не успел осуществить. Именно это право и переходит к его наследникам. Наследственной трансмиссией как раз и называется переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и который умер, неуспев его осуществить. Это право переходит к наследникам умершего наследника, который выступает по отношению к ним как наследодатель, в общем составе наследственной массы, принадлежавшей умершему, что лишний раз подчеркивает обоснованность характеристики наследства как совокупности прав и обязанностей наследодателя, переходящей к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

В то же время наследование права на принятие наследства, хотя и в составе общей наследственной массы наследодателя, имеет свои особенности. Во-первых, право на принятие наследства может быть осуществлено в срок, который не истек к моменту смерти наследодателя, в то время как для принятия остальной наследственной массы установлен шестимесячный срок, исчисляемый с момента смерти наследодателя. Может случиться, что срок на принятие права на наследство пропущен, а срок на принятие остальной части наследства не пропущен. Если это произойдет, то наследственная доля, на которую распространяется право на принятие наследства (а срок его принятия пропущен), должна прирасти к долям наследников наследодателя, умершего первым, либо перейти к государству как выморочная.

Во-вторых, на эту долю могут обратить взыскание кредиторы первоначально умершего наследодателя, в то время как остальная часть наследства наследника, который умер, не успев принять наследство, от взысканий со стороны этих кредиторов свободна. На него взыскание могут обратить только его кредиторы. Что же касается кредиторов последнего наследодателя, то они смогут обратить взыскание на эту долю лишь после удовлетворения кредиторов первоначального наследодателя.

Таким образом, с юридической характеристикой того, что именно переходит к наследникам в порядке наследственной трансмиссии, связаны ощутимые, хотя и довольно трудно уловимые, практические последствия.

Чтобы провести необходимую грань между наследственной трансмиссией и иными основаниями перехода прав умершего лица к его наследникам, приведем конкретное дело.

Семенов и Андреева длительное время находились в фактических брачных отношениях, но проживали раздельно. Каждый из них имел вклад в Сбербанке. Андреева завещала свой вклад Семенову, а Семенов – Андреевой, о чем они сделали распоряжения в Сбербанке. Андреева тяжело заболела. Узнав об этом, Семенов поспешил к ней на помощь, но по дороге умер.

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 584

А через два дня умерла Андреева. Брат Семенова подал в нотариальную контору заявление о выдаче ему свидетельства о праве наследования вклада, оставшегося после смерти брата, как его единственный наследник. Нотариус в выдаче свидетельства отказал по тем основаниям, что в отношении вклада имеется завещательное распоряжение. По тем же основаниям в выдаче брату Семенова вклада отказал и Сбербанк. У Андреевой нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

К кому и по каким основаниям перейдут вклады Семенова и Андреевой?

Действия нотариуса и Сбербанка, не признавших за братом Семенова право унаследовать вклад умершего брата, следует признать правильными. В момент смерти Семенова у Андреевой возникло право требования к Сбербанку о выдаче ей вклада. Это право входит в состав имущества Андреевой.

Все имущество Андреевой, в том числе и вклады (как завещанный ей Семеновым, так и открытый ею на свое имя) как выморочное имущество, по праву наследования перейдут к государству. При этом право на вклад, завещанный Семеновым Андреевой, перейдет к государству не в порядке наследственной трансмиссии, а в составе всего остального наследственного имущества Андреевой. Брат Семенова не имеет права ни на вклад брата, ни на вклад Андреевой. На вклад брата потому, что он был завещан Андреевой, и, следовательно, в момент смерти брата право на вклад перешло к Андреевой, а на вклад Андреевой потому, что завещательное распоряжение в пользу Семенова в момент его смерти, которая произошла до смерти Андреевой, утратило силу.

Если бы Семенов умер после смерти Андреевой, то право на оба вклада перешло бы к брату Семенова по тем же основаниям, по каким при обратной последовательности смертей они перешли к государству, но наследственной трансмиссии при наследовании вклада Андреевой опять-таки не было бы.

Отказ от наследства. Содержанием того права, которое возникает у наследника в момент открытия наследства, охватывается не только возможность принять наследство, но и возможность отказаться от него. Отказ от наследства как одна из гарантированных наследнику возможностей урегулирован в ст. 550 ГК 1964 г., правила которой преломляются в ряде других норм ГК 1964 г. и должны применяться с учетом разъяснении руководящих судебных органов, а также сложившейся судебной практики. Прежде всего, отказ от наследства может произойти в тот же шестимесячный срок, что и принятие наследства. При этом наследник может отказаться от наследства в пользу любых наследников по закону или по завещанию того же наследода-теля, а также в пользу Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования или юридического лица независимо от его организационно-правовой формы.

Сказанное, однако, не означает, что в данном случае имеет место принятие наследства под условием. Наследник от наследства отказывается, не принимает его, но сопровождает отказ оговоркой, в пользу кого он отказывается от наследства. Если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказав-

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 585

шийся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно – он уже вышел из игры. В этом случае судьба наследства (наследственной доли), от принятия которого произошел отказ, решается по общим правилам наследственного права. В частности, могут быть применены нормы о приращении наследственных долей, переходе наследства как выморочного к государству.

Таким образом, отказ от наследства, так же как и акт принятия наследства, носит безусловный, безотзывный (бесповоротный) характер. Если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, то отказаться от наследства уже нельзя. Отказ от наследства без указания того, в пользу кого он произошел, влечет те же последствия, что и непринятие наследства.

Статья 550 ГК 1964 г. зафиксировала лишь один способ отказа от наследства – подачу наследником заявления об отказе от наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. Представляется, однако, что отказ от наследства имеет место и тогда, когда наследник ни прямо, ни косвенно в течение установленного законом срока не выразил своего намерения принять наследство.

Отказ от наследства, каким бы способом он ни совершен, влечет прекращение права на принятие наследства без трансформации его в какое-либо иное право.

Приращение наследственных долей. В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает к долям других наследников того же наследодателя, говорят о приращении наследственных долей (ст. 551 ГК 1964 г.). Согласно закону приращение наследственных долей имеет место в двух случаях: во-первых, если наследодатель в завещании лишает наследника права наследования и, во-вторых, если наследник, призванный к наследованию, отказывается от наследства[3].

Приращение наследственных долей может иметь место и тогда, когда наследник отстраняется от наследования как недостойный (ст. 531 ГК 1964 г.). В то же время приращение наследственных долей не происходит, когда отпавшему наследнику подназначен другой наследник, – в этом слу-

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 586

чае доля отпавшего наследника переходит к подназначенному наследнику, а также тогда, когда наследник отказался от наследства в пользу указанного в законе лица (например, в пользу наследника по закону или по завещанию того же наследодателя).

Простейший случай приращения наследственных долей имеет место, когда один из наследников по закону либо лишен завещателем права наследования либо отказывается от наследства. Если завещатель никому имущество не завещал (в завещании он ограничился тем, что лишил одного или нескольких наследников по закону права наследования), то доля отпавшего наследника поступает к наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними поровну.

Как обстоит дело, когда наследодатель завещал все или часть своего имущества, но при этом наследник по закону лишен завещателем права наследования, либо наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию, от наследства отказался? Если завещано все имущество, то доля отпавшего наследника поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях независимо от того, был ли лишен отпавший наследник наследства или отказался от наследства сам. Если завещана часть имущества, то доля отпавшего наследника, если он лишен наследства, в завещанном имуществе будет распределена между наследниками по завещанию, а в той части имущества, которая осталась незавещанной, – между наследниками по закону.

То же произойдет, когда от наследства отказался наследник по закону, если часть имущества ему была завещана. Завещанная ему часть имущества перейдет к другим наследникам по завещанию, а та часть, на которую он имел право как наследник по закону, – к другим наследникам по закону. Если же от наследства завещанной части имущества отказался наследник, который не относится к наследникам по закону, то приращение долей произойдет лишь в завещанной части имущества и не коснется незавещанной, поскольку к ней наследник, отказавшийся от наследства, никакого отношения не имеет.

Как видим, вопросы, связанные с приращением наследственных долей, достаточно сложны. Ранее уже отмечалось, что необходимо четко различать наследование по праву представления, призвание к наследованию подназначенного наследника, наследственную трансмиссию, с одной стороны, и приращение наследственных долей, с другой.

Раздел наследства. Наследственная масса как объект универсального правопреемства, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности ни входили в его состав. И с этой точки зрения, наследство можно уподобить предприятию как объекту права (ср. ст. 132 ГК). В тех случаях, когда к наследованию призывается один наследник (независимо от того, по закону или по завещанию), вопрос о разделе наследства не возникает, поскольку нет лиц, между которыми его можно и нужно делить. Нередко возникает вопрос, что относится к наследству, а что

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 587

не относится, но это с разделом наследства напрямую не связано. В частности, необходимо определить долю пережившего супруга в совместно нажитом имуществе, поскольку на эту долю наследство вообще не открывается. В связи с возможностью перехода от законного правового режима имущества супругов (он характеризуется тем, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, составляет раздельную собственность супругов, а имущество, совместно нажитое супругами в период брака, относится к их общей совместной собственности) к договорному, при котором супруги в отношении своего имущества могут установить, в целом или в части, режим либо раздельной либо общей долевой собственности, определить, какое имущество принадлежало умершему супругу, а какое принадлежит пережившему супругу, далеко не просто. Так, если супруги заключили брачный контракт, по которому распространили режим раздельной собственности и на имущество, приобретенное по любому основанию каждым из них в период брака, то наследство откроется как на добрачное имущество умершего супруга, так и на имущество, приобретенное им в период брака. Но все же чаще всего в отношении имущества, совместно нажитого в период брака, сохраняется законный правовой режим, т. е. оно относится к общей совместной собственности супругов. В этих случаях, подчеркнем еще раз, наследство открывается лишь на долю умершего супруга в этом имуществе.

При разделе наследства следует учитывать, что наследственные доли наследников по закону являются равными, кроме случаев, предусмотренных в законе; предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем не менее года, независимо от очередности призвания их к наследованию и сверх наследственной доли; при определении судьбы тех или иных предметов, входящих в состав наследства, следует учитывать не только их стоимость, но и целевое назначение, относятся ли они к делимым или неделимым и т. д. Так, если в состав наследства входит специальная библиотека, причем сын работает в той же области, что и отец, который библиотеку собирал, то библиотеку после смерти отца, очевидно, нужно передать сыну, компенсировав других наследников деньгами и иным наследственным имуществом.

Правила о разделе наследственного имущества, довольно скудные, закреплены в ст. 559 и 560 ГК 1964 г. (последняя должна применяться с учетом постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г.), в ст. 258 ГК, соответствующих нормах семейного, земельного, жилищного и других отраслей законодательства. Эти правила конкретизированы в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2.

В силу ст. 559 ГК 1964 г. раздел наследства производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с их долями. При недостижении соглашения раздел наследственного имущества производится судом. При этом применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность. Из числа разъяснении, данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г., отметим следующие. В наследственную массу может быть включено только то имущество, которое при-

Гражданское право. Том 3. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 1999. С. 588

надлежало наследодателю на законном основании. Поэтому суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные наследодателем строения. Суд не вправе выделить наследнику его долю в наследственном имуществе в деньгах, если возможен выдел доли в натуре и другие наследники против выплаты денежной компенсации возражают (ср. пп. 3 и 4 ст. 252 ГК).

Если несколько нанимателей приватизируют квартиру, то право собственности на квартиру возникает у каждого из них, а потому в случае смерти одного из сособственников наследники вправе унаследовать его долю. Это положение действует независимо от того, была ли квартира приобретена при приватизации в общую долевую или в общую совместную собственность. В тех случаях, когда имущество, ранее принадлежавшее наследодателю, приобретено другим лицом в собственность по давности владения, указанное имущество в наследственную массу включаться не должно и соответственно учету при разделе наследства не подлежит[4].

В тех случаях, когда разделить наследство в точном соответствии с долями невозможно, между наследниками по взаимному соглашению, а при его недостижении – по решению суда производятся взаиморасчеты. Наследнику, который из наследства получает меньше доли, другие наследники компенсируют принадлежащими им благами, не входящими в состав наследства. Например, наибольшую ценность в наследстве представляет концертный рояль. К наследству призываются два брата, один из которых пианист, а другой отношения к музыке не имеет. При разделе наследства брат-музыкант получает рояль, другой брат-остальное наследственное имущество, а недостающая часть компенсируется братом, получающим рояль, деньгами.

При разделе наследства следует оградить интересы зачатого, но еще не родившегося наследника. Раздел наследственного имущества производится только с выделом наследственной доли, которая может ему причитаться. Если же зачатый ребенок не родится, то причитавшаяся ему доля распределяется между другими наследниками по правилам о приращении наследственных долей.

[1] СЗРФ. 1998. №2. Ст. 222

[2] Гражданское право. Учебник. Ч. 1. Изд. 3-е / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1998. Глава 14 (автор – А. П. Сергеев).

[3] Представляется, что в первом из двух указанных случаев приращения, строго говоря, нет. Если наследник в завещании наследодателя лишен права наследования, то никакой доли в наследстве у такого наследника нет, а потому и прирастать нечему. О приращении наследственных долей может идти речь, когда наследник был призван к наследованию, но наследство не принял. В то же время в законе прямо не предусмотрен такой случай приращения, когда наследник, призванный к наследованию, умер, не успев принять наследство, но своих наследников у него нет и ему не подназначен другой наследник. Например, к наследованию призваны мачеха и пасынок. Пасынок умер, не успев принять наследство. Своих наследников у него нет и ему не подназначен другой наследник. Доля пасынка прирастет к доле мачехи. То же произойдет при аналогичных условиях и в случае смерти мачехи. Поскольку, однако, закон относит к приращению и тот случай, когда наследодатель лишил наследника права наследования, мы, будучи связаны волей закона, рассматриваем и этот случай в числе других оснований приращения наследственных долей.

[4] Остальные разъяснения, данные в п. 14 постановления от 23 апреля 1991 г., рассмотрены в ходе предшествующего изложения.

studfiles.net